На этой странице нашего сайта пользователи могут ознакомиться с уже готовыми разъяснениями правового характера на задаваемые нашим юристам и адвокатам вопросы по конкретным ситуациям и проблемам. Данные разъяснения в свое время были опубликованы в средствах массовой информации, тиражируемых на территории Алтайского края.
Возможно, кто-то из пользователей оказался в похожей с описанными ниже ситуации и публикуемые разъяснения направят его в нужном направлении. Однако стоит учитывать то, что при разрешении проблем правового характера не бывает двух (трех, четырех и т. д.) абсолютно похожих ситуаций, несмотря на то, что Вам нередко такое представляется. Каждая проблема требует своего подхода, определенных, исходя из юридически значимых обстоятельств и Ваших целей, действий. А потому, если разрешение Вашей проблемы для Вас важно, то Вам необходимо обратиться лично со всеми необходимыми для изучения документами к юристам и адвокатам нашего Объединения. Адреса и время приема Вы сможете посмотреть в рубрике Контакты.
Статьи:
Что такое квалифицированные юридические услуги?
Как найти хорошего опытного адвоката (юриста)
Если Ваш автомобиль стал "жертвой" плохого состояния дорог
Права потребителя при ненадлежащем качестве товара
Что такое поручительство в кредитном договоре
Если Вы стали владельцем автомобиля с измененными (перебитыми) номерами
Зачем нужен адвокат в уголовном деле?
Часто задаваемые вопросы юристам и адвокатам и ответы на них
1. Я проживаю в 2-ух комнатной приватизированной квартире с мужем-инвалидом II группы, состоящим на учете в психиатрической клинике. Сейчас он на пенсии. Пьет и ведет себя очень непристойно (отказывается мыться, угрожает мне, нецензурно выражается). Существует ли закон, регулирующий правила совместного проживания в квартире? Можно ли через суд добиться признания его частично или полностью ограниченным и недееспособным? Могу ли я отправить мужа на принудительное лечение от алкоголизма или на лечение в психическую больницу?
При ответе на данный вопрос следует учитывать следующее:
Во-первых, правила совместного владения, пользования и распоряжения жилым помещением предусмотрены жилищным, гражданским, а в отношении супругов - также семейным законодательством. Если квартира была приватизирована при участии Вашего мужа, следовательно, она является вашей общей с мужем собственностью. Согласно ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, а также в общей совместной (ст. 253 ГК РФ), осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.
Во-вторых, если муж использует жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, его выселение возможно только после расторжения брака, так как Жилищный кодекс предусматривает случаи выселения только бывших членов семьи. Однако, если муж участвовал в приватизации жилого помещения, и соответственно является его сособственником, выселение его из данного жилого помещения вообще невозможно.
В-третьих, Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность признания недееспособным гражданина, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК РФ), а возможность ограничения гражданина в дееспособности предусмотрена вследствие злоупотребления лицом спиртными напитками или наркотическими средствами, что ставит его семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ). В последнем случае необходимо будет доказать не только факты злоупотребления мужем спиртными напитками и тяжелое материальное положение, в котором оказалась семья, но также и наличие между ними причинной связи.
Вы можете обратиться с заявлением об ограничении дееспособности или о признании мужа недееспособным в районный суд. Информацию о том, какие документы необходимы для подготовки заявления и для подачи его в суд, вы можете получить, обратившись за необходимой юридической услугой к юристу, адвокату.
В-четвертых, самостоятельно отправить мужа в психиатрический стационар или на принудительное лечение от алкоголизма без его согласия Вы не имеете права. Он может быть принудительно госпитализирован по решению врача-психиатра после его освидетельствования по месту вызова, если его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает:
а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи (ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).
В таком случае лицо, подвергшееся принудительной госпитализации, в течении 48 часов подлежит обязательному освидетельствованию. Если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд по месту нахождения психиатрического учреждения для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в нем.
2. Я живу в 4-х квартирном доме и ежегодно плачу земельный налог, однако ни один из моих соседей этот налог не платит (квитанция к ним не приходит). Почему так происходит?
В данном случае речь, по-видимому, идет об общей долевой собственности на указанный 4-х квартирный дом и, соответственно, на земельный участок, на котором расположен дом. Согласно статье 249 Гражданского кодекса РФ каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. В случае, если Вы уплачиваете земельный налог за всех остальных сособственников, то Вы имеете право требовать с них компенсации соответствующих сумм налога, которые Вы уплатили за них. Защита прав в данном случае может осуществляться в судебном порядке, но при этом следует иметь в виду, что взыскать убытки Вы сможете с остальных сособственников только за последние три года, в виду действия в данном случае норм Гражданского кодекса РФ о сроке исковой давности (ст. 196 Гражданского кодекса РФ). Более подробная информация может быть Вами получена только на личном приеме у специалиста в области права (юриста, адвоката) в рамках оказания юридической услуги.
3. Мой отец умер в 2000 году. Завещание оставил на мою старшую сестру. Я – инвалид II группы, отказалась от наследства. Однако в завещании сберегательная книжка отца не указывалась. Я от книжки не отказывалась. Имею ли я право получить компенсацию по вкладам отца?
Принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника. В связи с этим наследник по закону или по завещанию в течение срока на принятие наследства имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или завещанию либо может отказаться от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследства. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (п. 1 ст. 1157 ГК).
Отказ от наследства носит безусловный характер, и в соответствии с п. 3 ст. 1157 ГК отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Таким образом, подав заявление нотариусу об отказе от принятия наследства, наследник отказывается от всего наследства по любым основаниям наследования (как по закону, так и по завещанию), в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество, поэтому впоследствии он не вправе претендовать на наследство. И наоборот не допускается отказ от наследства, если наследник подал нотариусу заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Таким образом, если Вы подали нотариусу заявление об отказе от наследства, Вы отказались от всего наследуемого имущества, в том числе и от вкладов в сберегательной книжке. Поэтому ни о какой компенсации не может быть и речи.
4. Моя дочь с зятем решили взять дом под ипотеку, но ипотеку оформили на брата зятя, т. к. планировали дом разделить пополам, что уже и сделано. Можно ли не дожидаясь окончательных выплат по ипотеке, документально оформить дом на два хозяина?
Юридическое значение будет иметь то обстоятельство, кто стал собственником данного жилого дома. Исходя из Ваших данных, а именно: «ипотеку оформили на брата зятя» можно сделать вывод о том, что стороной в договоре купли-продажи дома и, соответственно, собственником жилья стал именно брат зятя.
То, что в настоящее время фактически осуществляется пользование данным жилым домом несколькими лицами, юридического значения не имеет.
В данном случае определяющим моментом является то, что согласно п. 1 ст. 37 ФЗ «Об ипотеке» имущество, заложенное по договору об ипотеке, может быть отчуждено лишь с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено в договоре об ипотеке. Таким образом, распорядиться данным жилым домом, в том числе оформить его на двух лиц, возможно только после снятия обременения в виде ипотеки (залога недвижимого имущества), т.е. надлежащего исполнения основного обязательства, в Вашем случае - по кредитному договору. Вместе с тем, в виду того, что собственником жилья является брат зятя, распоряжение данным жилым домом уже после снятия обременения может быть осуществлено только по его воле.
5. От бабушки и дедушки осталась земля. Могу ли я оформить на себя свою часть, не спрашивая согласия остальных наследников? Какие нужны документы?
Согласно ст. 1181 Гражданского кодекса РФ принадлежавший наследодателю на праве собственности земельный участок наследуется на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется.
Судя по всему, завещание в данном случае отсутствует. На этот случай статья 1141 Гражданского кодекса РФ закрепляет общие положения наследования по закону. Согласно указанной статье, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
В соответствии со ст. 1142 Гражданского кодекса РФ внуки наследодателя наследуют по праву представления. Согласно ст.1146 Гражданского кодекса РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.
Таким образом, если наследодатели (дедушка и бабушка) умерли позже, чем Ваш родитель (отец или мать), который являлся бы наследником первой очереди, Вы вправе обратиться к нотариусу с заявлением на принятие наследства по праву представления, и, получив свидетельство о праве на наследство, оформить на себя свою долю земельного участка.
Однако, следует учесть, что законом установлен особый порядок наследования земельного участка в том случае, когда он не может быть разделен между наследниками, так как после раздела его части будут меньше минимального размера, установленного для таких участков. В этих случаях земельный участок должен переходить тому наследнику, который имеет преимущественное право на его получение (п. 2. ст. 1182 Гражданского кодекса РФ). Земельный участок может рассматриваться как неделимая вещь, и преимущество будут иметь наследники, имеющие с наследодателем право общей собственности на эту вещь, либо постоянно пользовавшиеся ею. Остальные наследники в этом случае должны получить компенсацию. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном статьей 1170 Гражданского кодекса РФ. В случае же, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись за получением юридической услуги в форме консультации к специалисту в области права (юристу, адвокату), предоставив при этом на изучение документы, подтверждающие факт смерти наследодателей, документы, подтверждающие, что Вы являетесь наследницей по праву представления и правоустанавливающие документы на земельный участок.
6. Гражданин К. является собственником жилого помещения в многоквартирном доме 1925 года постройки в центре города Барнаула. Осенью 2009 года он получил письмо из администрации района г. Барнаула по месту жительства, из содержания которого следует, что дом, в котором гражданин К. проживает, включен в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья», на 2009 год, утвержденную в рамках реализации ФЗ от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В соответствии с этим многоквартирный дом подлежит сносу, а гражданин К. переселению в п. Лесной, который находится за городом. Для этого администрация обязывает собственника предоставить правоустанавливающие документы на жилое помещение, паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи собственника, выписку из домовой книги. При этом, гражданину К. не хотелось бы менять свою квартиру в центре города на другую в отдаленном от города поселке.
Вопрос: правомерны ли такие действия администрации по переселению граждан, являющихся собственниками жилых помещений? Предусмотрены ли законом гарантии для собственников помещений, находящихся в доме, признанном в установленном порядке аварийным, при изъятии данных помещений?
Действительно, на сегодняшний день в городе Барнауле (и не только) сложилась ситуация, когда значительная часть жилищного фонда в результате физического износа становится непригодной для проживания, т.е. речь идет об аварийном жилье. Гражданам и, в особенности, собственникам такого жилья, следует знать следующее.
Согласно статье 40 Конституции РФ каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
Это положение Конституции РФ конкретизирует статья 4 Жилищного кодекса РФ, которая закрепляет, что никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом. Таковым законом в настоящее время является Жилищный кодекс РФ, а в сложившейся для обратившегося гражданина ситуации, ст. 32 кодекса.
Процедура изъятия помещений, расположенных в доме, признанном аварийным установлена частями 10-12 статьи 32 Жилищного кодекса РФ. В случае нарушения указанной процедуры уже можно говорить о нарушении со стороны органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных в данной сфере, как жилищного законодательства, так и жилищных прав граждан.
Кроме соблюдения установленной данной нормой права процедуры изъятия жилого помещения, статья 32 Жилищного кодекса РФ предусматривает два способа обеспечения жилищных и имущественных прав собственников жилых помещений, расположенных в жилом доме, признанном аварийным.
Во-первых, это выкуп изымаемого у собственника жилого помещения. При этом выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником жилого помещения. Соглашение включает в себя обязательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или, как в нашем случае, муниципального образования уплатить выкупную цену за изымаемое жилое помещение. Выкупная цена жилого помещения включает как рыночную стоимость жилого помещения, так и все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. В случае, если с собственником не достигнуто соглашение о выкупной цене или условиях выкупа, орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение о выкупе, могут предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения и тогда этот вопрос будет решать в судебном порядке.
Существует второй способ обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных домах. Данный вариант решения проблемы гражданину К. предложила администрация, ссылаясь на Краевую адресную программу. Краевой адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» в качестве одного из мероприятий программы предусматривается переселение граждан из аварийного жилищного фонда, которое осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Пункт 8 статьи 32 Жилищного кодекса РФ действительно предусматривает возможность предоставления собственнику взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену. Однако такой вариант обеспечения жилищных прав граждан предусмотрен Жилищным кодексом РФ в качестве альтернативного и допускается только с согласия собственника жилого помещения, подлежащего изъятию. Администрация района, в соблюдение прав собственника, обязана была разъяснить ему его право на выкуп принадлежащего ему жилого помещения.
Таким образом, в ситуации, сложившейся с гражданином К., прослеживается нарушение его жилищных прав со стороны администрации.
Для реализации своего права на выкуп жилого помещения в многоквартирном доме, который признан аварийным, рекомендуем собственнику обратиться в администрацию района по месту жительства с заявлением о заключении соглашения о выкупе его жилого помещения. При подписании соглашения с муниципалитетом и определении выкупной цены помещения собственник может обратиться в любую оценочную компанию, которая проводит оценку стоимости жилых помещений. Таким образом, он может получить документальное подтверждение того, какую сумму он имеет право получить в качестве выкупной цены.
В случае, если администрация откажет собственнику в заключении соглашения о выкупе жилого помещения, либо будет нарушена закрепленная жилищным законодательством процедура изъятия жилого помещения, для защиты нарушенных жилищных и (или) имущественных прав, в соответствии со статьей 11 ЖК РФ, собственник вправе обратиться в суд. При этом, специалист в области права (адвокат, юрист) может оказать юридическую услугу, как в виде консультации, разъяснив порядок обращения в суд и процедуру оформления необходимых для этого документов, так и непосредственно подготовив необходимый для обращения в суд процессуальный документ или оказав юридическую помощь при рассмотрении дела в суде.
7. Как обезопасить себя от телефонных террористов из банка «Русский стандарт»? В течение последних трех месяцев автомат звонит нам и в 2 часа ночи, и в 7 часов утра в выходной день, требуя оплатить долг за кредит, который мы даже не брали. Дело в том, что молодые соседи, недавно въехавшие в наш дом, дали наш телефон. В первый раз нам позвонили из банка и спросили, действительно ли проживает такой-то по указанному адресу – мы подтвердили. А теперь начался этот кошмар. Я пожилой человек, мне и до телефона-то трудно дойти, а здесь такое психологическое давление… Что предпринять в такой ситуации?
В данном случае у банка «Русский стандарт», нет никаких законных оснований требовать от Вас оплаты кредита, так как кредит Вы не брали. Данными действиями нарушаются Ваши конституционные права, предусмотренные ст. 21,23 Конституции РФ, а именно право на достоинство личности и на неприкосновенность частной жизни.
Судя по всему, в данном случае имеет место причинение Вам неправомерными действиями работников банка нравственных и физических страданий, связанных с переживаниями, нервными расстройствами, нарушением сна, то есть речь идет о причинении морального вреда.
Согласно статье 151 Гражданского кодекса РФ, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации морального вреда с учетом степени физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. В соответствии с ч. 1 ст. 1101 Гражданского кодекса РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
Таким образом, Вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении морального вреда, причиненного вам незаконными действиями работников банка. Однако, следует иметь в виду, что в судебном заседании придется доказывать факт причинения вам физических и нравственных страданий. Доказательствами, подтверждающими причинение Вам морального вреда, могут служить свидетельские показания, а также всевозможные медицинские справки и выписки.
8. Уволилась с предприятия по собственному желанию. 30 апреля был последний рабочий день. Трудовую отдали сразу, зарплату за апрель – 22 мая. Окончательный же расчет пообещали лишь в июне. Я уезжаю из района совсем. Что же мне потом тратить немалые деньги еще и на проезд за зарплатой, которую неясно когда дадут? Понимаю, что это нарушение трудового законодательства. Как действовать таким, как я? Кто должен нести наказание за нарушение наших прав?
Работодателем действительно нарушается трудовое законодательство, поскольку в соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса РФ в день прекращения трудового договора работодатель обязан произвести окончательный расчет и выдать трудовую книжку. Ответственность работодателя за невыплату им в установленные сроки заработной платы и иных выплат работнику, в соответствии с действующим законодательством, наступает в виде обязанности уплаты процентов (дополнительно к заработной плате и иным выплатам) в размере не ниже одной трехсотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета. Данный размер процентов может быть увеличен в Вашем трудовом договоре или коллективном договоре или соглашении, действующем на Вашем предприятии.
В данном случае необходимо обратиться в суд с иском о взыскании недополученных Вами сумм. Если Вы уезжаете из района или по каким-либо иным причинам не в состоянии самостоятельно осуществлять защиту своих трудовых прав, то Вы можете обратиться за помощью к адвокату, который будет представлять Ваши интересы во всех необходимых инстанциях. В случае удовлетворения Ваших исковых требований, Вы имеете право взыскать с ответчика расходы, понесенные Вами на оплату юридических услуг представителя.
9. Решением суда в мою пользу была присуждена выплата денежных средств по договору займа в сумме 50 тыс. рублей. Мне было перечислено всего 28 тыс. руб. Приставы помочь не в состоянии. Каковы же тогда их полномочия, в какие сроки они должны решить мою проблему?
Полномочия судебных приставов-исполнителей, перечисленные в ФЗ «Об исполнительном производстве» достаточно обширны. В Вашем случае судебный пристав может применить следующие меры принудительного исполнения:
1) обратить взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги;
2) обратить взыскание на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;
3) обратить взыскание на имущественные права должника.
Во исполнение данных мер судебный пристав может производить розыск имущества должника; входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое им с целью обращения взыскания на его имущество и т.д. При этом, следует иметь в виду, что эти полномочия являются эффективными только в том случае, если у должника есть какое-либо имущество или доход, на которые возможно обратить взыскание. В случае, если таковых нет исполнение решение суда становится невозможным.
Что касается сроков, в течение которых судебный пристав обязан применить меры принудительного исполнения, то таких сроков в новом ФЗ «Об исполнительном производстве» не установлены, но установлена общая обязанность судебных приставов по принятию мер для своевременного, полного и правильного исполнения судебных решений. В случае, если судебные приставы не исполняют вышеуказанные обязанности, Вы можете обжаловать данное бездействие вышестоящему судебному приставу, в органы прокуратуры либо в суд.
10. Хочу сделать завещание или дарственную на квартиру. Подскажите, в чем принципиальная разница, и какая из этих операций облагается налогом?
Все зависит от тех целей, которые Вы преследуете, собираясь распорядиться своей собственностью (квартирой).
Завещание – это односторонняя сделка, порождающая права Ваших наследников на квартиру только после Вашей смерти.
Дарение – это двухсторонняя сделка, после заключения и государственной регистрации которой собственником Вашей квартиры становится одариваемое лицо.
Таким образом, если Вы желаете, чтобы лицо стало собственником квартиры только после Вашей смерти, составьте завещание, которое должно быть удостоверено нотариально, если – в настоящий момент, то оформите договор дарения, который подлежит обязательной государственной регистрации.
В соответствии с п.п. 18, 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ освобождаются от налогообложения: доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Доходы, полученные в порядке дарения недвижимого имущества (квартиры), освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). Следовательно, если одариваемое Вами лицо является Вашим близким родственником, оно в любом случае освобождается от уплаты налога. Вы же, как даритель, никаких налогов платить не обязаны.
Возможно, Вам стоит поинтересоваться у юристов (адвоката) о таких видах договоров, как рента и пожизненное содержание с иждивением.
11. Я развелась с мужем, сейчас жду второго ребенка. Какие у меня есть права в связи с этим? На меня зарегистрировано ЧП. В связи с тем, что я стану матерью-одиночкой, изменятся ли мои права (в Налоговую я подаю нулевые декларации, а работаю сейчас в бюджетной организации)?
Исходя из Вашей ситуации, Вы имеете следующие права:
Во-первых, право требования алиментов с Вашего бывшего супруга на содержание общих детей, не достигших возраста 18 лет.
Во-вторых, право на социальное обеспечение, предусмотренное ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей». В данном случае это: пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное пособие на ребенка. Статус индивидуального предпринимателя или лица, работающего по трудовому договору, в отношении социального обеспечения в связи с наличием детей имеет значение только для определения размера исчисления отдельных видов пособий (в частности, пособия по беременности и родам; ежемесячного пособия по уходу за ребенком).
В-третьих, право на меры социальной поддержки, предусмотренные ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на основании подп. 1 п. 1 ст. 3 вышеуказанного Закона. Конкретной мерой в данном случае является получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Средства, полученные по данному сертификату (материнский капитал), возможно потратить только на определенные цели: улучшение жилищных условий, получение образования, а также на повышение уровня пенсионного обеспечения. Порядок реализации средств материнского капитала определяется вышеназванным ФЗ.
12. Я – пенсионерка. Реальный стаж работы у меня 38 лет, но мне не засчитали 1 год, т. к. в отделе кадров ФЗУ хлебопекарной промышленности, где я проучилась 1 год, по ошибке не зафиксировали в моей трудовой книжке начало учебного года (сентябрь 1968 г.), а поставили лишь дату окончания. У меня есть 4 свидетеля, но в архивах ничего не нашли, кроме того, в 1993 году это училище закрылось. Как мне быть, как доказывать?
Данный вопрос регулируется пенсионным законодательством и, в частности, ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ».
Согласно части 1 статьи 10 указанного Закона, в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Кроме того, частью 1 статьи 11 Закона, закреплен перечень иных периодов, засчитываемых в страховой стаж, в том числе, период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей; период получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности; период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности; период получения пособия по безработице; период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.
Вместе с тем, периоды учебы в учебных заведениях в настоящее время не включаются в страховой стаж, так как не включены в перечень, закрепленный частью 1 статьи 11 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».
Указанный Вами период обучения может быть включен в страховой стаж только в том случае, если во время Вашего обучения ФЗУ уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд в связи с тем, что помимо обучения осуществлялась и трудовая деятельность. В этом случае Вы можете обратиться в суд за защитой своих нарушенных пенсионных прав, при этом достаточно двух свидетелей, которые могут подтвердить юридически значимые обстоятельства по данному делу, в частности, начало периода обучения (начало учебного года в Вашем случае).
13. По договору дарения квартира была записана на мужа. Мы развелись. Муж умер. Сыну 18 лет. Каким образом оформить право собственности на сына, если со стороны мужа никаких наследников нет, а из ЖЭУ уже приходят бумаги, в которых написано, что сын является собственником квартиры? Какие нужно собрать документы?
Исходя из того, что других наследников первой очереди у Вашего бывшего супруга нет, к наследованию должен быть призван только Ваш сын.
В соответствии со ст. 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять. Соответственно, наследник, принявший наследство, приобретает право собственности на данное имущество в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ.
В ст. 1153 ГК РФ установлены следующие способы принятия наследства: первый способ принятия наследства заключается в подаче заявления нотариусу, в чьем производстве находится соответствующее наследственное дело, второй способ – совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, а именно: вступление во владение или управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; осуществление за свой счет расходов на содержание наследственного имущества; оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств. Указанные действия по принятию наследства должны быть произведены в шестимесячный срок со дня открытия наследства в соответствии со ст. 1154 ГК РФ.
Исходя из того, что Вы не указали время смерти Вашего бывшего супруга, а также обстоятельства принятия наследственного имущества (квитанции об оплате коммунальных услуг еще не свидетельствуют о том, что собственником квартиры стал Ваш сын) можно выделить следующее варианты оформления наследственных прав:
Вариант 1. Если Вашим сыном было подано заявление о принятии наследства соответствующему нотариусу в установленный законом срок, то необходимо дождаться истечения шестимесячного срока на выдачу свидетельства о праве на наследство (если он еще не истек), получить данное свидетельство и произвести государственную регистрацию права собственности путем представления в регистрирующий орган данного свидетельства, а также необходимых для регистрации права документов, перечень которых закреплен в ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Вариант 2. Если Вашим сыном не было подано заявление о принятии наследства соответствующему нотариусу в установленный законом срок, но, в то же время, он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (о таких действиях говорилось выше), то Вашему сыну необходимо обратиться в суд по месту своего жительства с заявлением об установлении факта принятия наследства в виде вышеуказанной квартиры. В качестве доказательств по данному делу могут выступать квитанции об оплате коммунальных услуг, документы, подтверждающие проживание в данной квартире (например, акт о проживании), и т.д. В случае вынесения судом положительного решения, Ваш сын сможет обратиться с данным решением и тем же пакетом документов в регистрирующий орган для государственной регистрации права собственности.
14. Наша квартира государственная, неприватизированная (30 лет в ней живем). В этом году заканчивается срок службы электросчетчика. Кто должен оплачивать и устанавливать новый счетчик в нашем случае? Слышала, что это должно делать ЖЭУ, так ли это? Нужно ли мне писать заявление?
Учитывая тот факт, что Ваша квартира является неприватизированной, необходимо разобраться, на ком лежит обязанность по приобретению и замене счетчика – на наймодателе (собственнике жилого помещения) или на нанимателе (т.е. на Вас и членах Вашей семьи). Данный вопрос может быть разрешен в тексте договора социального найма жилого помещения. В случае невозможности выявления указанной обязанности в тексте договора, необходимо руководствоваться нормами, прежде всего, Жилищного кодекса РФ.
Согласно части 2 ст.65 ЖК РФ наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан: принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение; осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. Согласно части 3 ст.67 ЖК РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан: поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; проводить текущий ремонт жилого помещения.
Теперь необходимо определить, к какому виду ремонта относится замена счетчика. Ответ на данный вопрос можно найти в Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Согласно пункту 2.4.2. указанного Постановления, при капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.
Таким образом, речь идет о более масштабных преобразованиях, чем замена счетчика. Также, согласно Приложению №7 вышеуказанного Постановления Госстроя РФ, закрепляющему примерный перечень работ, относящихся к текущему ремонту, к таким работам относятся установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания.
Кроме того, проблема состоит в том, что в силу ст.36 ЖК РФ индивидуальные электросчетчики не относятся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, а, следовательно, ремонт, обслуживание, приобретение и замена таковых не может входить и в обязанность наймодателя по текущему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, закрепленной в указанной ст. 65 ЖК РФ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что обязанность по приобретению и замене счетчика лежит на нанимателе жилого помещения.
Установка расчетного счетчика осуществляется персоналом энергообъекта, т.е. работниками непосредственно входящими в состав энергоснабжающей организации или состоящими в штате производственных подразделений управляющей организации. В последнем случае энергоснабжающая организация осуществляет техническое руководство электротехническим персоналом управляющей организации и контроль за его работой.
Таким образом, в данном случае, Вам необходимо приобрести электросчетчик и обратиться с заявкой в Вашу управляющую компанию и, если в штате ЖЭУ имеются соответствующие специалисты, то они и осуществят установку. В противном случае нужно будет обратиться в Горэлектросеть, как энергоснабжающую организацию.
15. Мужчина и женщина прожили вместе 28 лет в гражданском браке. После смерти гражданского мужа, осталась квартира. Имеет ли гражданская жена какое-либо право на эту квартиру?
Согласно п. 1 ст. 10 Семейного кодекса РФ брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Соответственно имущество, нажитое в период такого брака, в соответствии с п.1 ст. 34 Семейного кодекса РФ является их совместной собственностью.
Исходя из вашего вопроса, брак официально зарегистрирован не был, понятие «гражданский брак» в законодательстве как такового не существует, поэтому ни о какой совместной собственности не может быть и речи. Соответственно в случае смерти мужа у жены нет никаких прав на совместно нажитое имущество, кроме того, что приобретено на ее имя. Однако, если Вы по каким-либо основаниям претендуете на часть имущества, приобретенного Вами при жизни «мужа» (например, как приобретенное на Ваши средства, совместно с «гражданским мужем» и т.п.), то за защитой своих имущественных прав Вы можете обратиться с иском в суд, который и разрешит возникший спор.
Что касаемо наследства, то необходимо учитывать, что существует два вида наследования – по закону и по завещанию. Если в вашем случае имело место завещание, то имущество, указанное в завещании, после смерти наследодателя перейдет тому человеку, который указан в завещании. В соответствии с п.1 ст. 1119 Гражданского кодекса РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Поэтому, вполне возможно, что гражданская супруга могла быть указана в завещании наследодателя.
Если же завещания нет, то наследники будут призываться к наследованию по закону. В соответствии с п. 1 ст. 1141 Гражданского кодекса РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.
Согласно п. 1 ст. 1142 Гражданского кодекса РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В Вашем случае наследниками первой очереди будут родители наследодателя, если таковые есть в живых, а также если есть, то и дети наследодателя.
16. Я – пенсионер. У нас в доме идет капитальный ремонт подвала и кровли. Для этого дому были выделены 2 миллиона рублей, но и с жильцов также собирают деньги. Я, в частности, должна заплатить в банк 800 рублей на счет управляющей компании. Неужели нельзя использовать деньги, которые мы ежемесячно платим на капитальный ремонт по квитанции? Правомерно ли собирать с нас дополнительные деньги?
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом внедрения ресурсосберегающих технологий 21 июля 2007 г. принят Федеральный закон РФ № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Закон), который устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и создан соответствующий Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Имущество Фонда, в соответствии со статьей 5 Закона, формируется за счет имущественного взноса Российской Федерации в размере двухсот сорока миллиардов рублей, а также доходов, получаемых Фондом от размещения временно свободных средств, и других, не запрещенных законом поступлений.
Дело в том, что согласно пункту 10 статьи 14 указанного Закона, за счет средств Фонда, в том числе, предоставляется финансовая поддержка, при наличии утвержденной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.
Причем имеется в виду именно финансовая поддержка, т.е. из средств Фонда будет оплачена только часть расходов по проведению капитального ремонта многоквартирного дома. Другая часть расходов ложится на плечи собственников помещений в многоквартирном доме.
Что касается использования денег, которые вносятся ежемесячно собственниками помещений в многоквартирном доме в счет оплаты капитального ремонта, то нужно иметь в виду, что размер платы изначально определяется на общем собрании собственников, исходя из перечня работ и услуг по капитальному ремонту и условий их оказания. Следовательно, необходимо выяснить включены ли были в данный перечень работы по ремонту подвала и кровли и какой объем финансирования определен для проведения этих работ. Данную информацию Вы вправе получить от Вашей управляющей компании.
Таким образом, если в перечне работ, на финансирование которых используются денежные средства, собранные для капитального ремонта, указаны ремонт подвала и кровли, то соответствующие денежные средства должны быть использованы. Если же внесенных собственниками денежных средств недостаточно для оплаты той части расходов на ремонт, которая не финансируется Фондом, то дополнительные расходы возлагаются на собственников помещений в многоквартирном доме в силу ст. 39 ЖК РФ, которая устанавливает, что собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество. Так как в силу части 1 ст. 37 ЖК РФ доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения, следовательно, и расходы на ремонт зависят от площади жилого помещения.
17. Я живу на втором этаже, а на первом у нас магазин. Прямо под моими окнами паркуют автомобили (впритык к дому). По санитарным нормам этого быть не должно. Куда мне обратиться, чтобы ликвидировали эту парковку и на каком расстоянии от дома можно парковать машины?
Исходя из Вашего вопроса, следует предположить, что из-за постоянной парковки автомобилей, подъезжающих к магазину, находящемуся на первом этаже Вашего многоквартирного дома, возможны нарушения Ваших прав вследствие несоблюдения предельно допустимо уровня шума, а также несоблюдения норм о расстоянии парковки машин вблизи жилых домов.
В ст. 23 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено право на уровень шума, не превышающий предельно допустимых норм. Данные нормы установлены Постановлением СанПиНа 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". В соответствии с п. 1.2 вышеуказанного Постановления, соблюдение санитарных норм о предельно допустимом уровне шума являются обязательными для всех юридических лиц (в Вашем случае – магазина) независимо от формы собственности.
Нормы, в соответствии с которыми определяется расстояние от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки, закреплены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". В соответствии с ними данное расстояние зависит от вместимости автостоянок и паркингов (парковок). Так, если автостоянка или парковка рассчитана на 10 и менее машин, машины следует размещать на расстоянии не ближе 10 м от фасадов жилых домов и торцов с окнами. При вместимости от 11 до 50 машин расстояние увеличивается до 15 м, от 51 до 100 – до 25 м, от 101 до 300 – до 35 м, свыше 300 – до 50 м (таблица 7.1.1. указанного Постановления).
Таким образом, если Вы считаете, что деятельность магазина нарушает Ваши права, Вы можете обратиться с письменным заявлением в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю с требованием об измерении уровня шума и проверки соблюдения предусмотренных законодательством норм о правилах парковки автомобилей в жилых домах, о содействии в разрешении ситуации в случае, если будут выявлены нарушения предельно допустимых норм, установленных действующим законодательством. В случае непринятия мер Управлением Роспотребнадзора по восстановлению Вашего нарушенного права и при условии выявления указанных нарушений, Вы имеете право обратиться за судебной защитой.
18. От дедушки осталось наследство (дом в деревне). Кто в первую очередь имеет право на это наследство, племянники или внуки? Других наследников нет. В данный момент племянники, живущие в деревне, хотят продать дом. Если внуки имеют первоочередное право, как им воспользоваться наследством?
Согласно ст. 1111 Гражданского кодекса РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Исходя из Вашего вопроса, речь идет о наследовании по закону. В соответствии с п. 1 ст. 1141 Гражданского кодекса РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.
Согласно п. 1 ст. 1142 Гражданского кодекса РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя, т.е. супруг, и дети умершего дедушки. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (п.2 ст. 1142 Гражданского кодекса РФ), то есть если детей наследодателя нет в живых, то их доля в наследовании по закону переходит по праву представления к их потомкам, причем наследуемое имущество делится между всеми наследниками в равных долях.
В соответствии с п. 1 ст. 1143 Гражданского кодекса РФ если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления (п.2 ст. 1143 Гражданского кодекса РФ), т.е. если нет в живых их родителей.
Таким образом, в Вашем случае наследниками первой очереди по праву представления будут являться внуки дедушки, т.е. они имеют первоочередное право на принятие наследства, племянники же являются наследниками второй очереди по праву представления.
Чтобы принять наследство внукам наследодателя необходимо обратиться к нотариусу, у которого находится наследственное дело наследодателя (дедушки), с заявлением о принятии наследства. Причем, в соответствии со ст. 1154 Гражданского кодекса РФ заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня открытия наследства (дня смерти дедушки). После чего им будет выдано свидетельство о праве на наследство.
В случае пропуска шестимесячного срока на принятие наследства, внукам необходимо обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока либо с заявлением о принятии наследства (в зависимости от причин пропуска срока и иных значимых для разрешения данного дела обстоятельств).
Распорядиться же домом (продать его) наследники вправе только после оформления наследственных прав и государственной регистрации права собственности на указанный дом. До государственной регистрации права собственности за наследниками, любые сделки с домом будут являться в силу закона ничтожными, т.е. недействительными. Такие сделки, если они все же будут совершены, могут быть оспорены заинтересованными лицами в судебном порядке.
19. В четырехкомнатной приватизированной квартире 7 дольщиков. Двое из них не живут и не прописаны в квартире. Могут ли они открыть лицевой счет, прописаться и узаконить какую-либо из комнат? И как это сделать?
При ответе на Ваш вопрос следует учитывать, что в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Таким образом, по своему усмотрению, в целях реализации указанных в вышеназванной статье правомочий, собственник имеет право без согласия иных сособственников вселиться, проживать и зарегистрироваться по месту жительства в квартире, принадлежащей ему на праве общей долевой собственности.
При ответе на вопрос о лицевом счёте, следует указать, что согласно ст. 249 Гражданского кодекса РФ, каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. Из данной статьи следует, что Вы обязаны оплачивать коммунальные услуги, соразмерно принадлежащей Вам доле в квартире. Отдельный лицевой счет может быть открыт либо путем обращения в управляющую организацию с соответствующим заявлением при наличии согласия всех собственников жилого помещения, либо путем обращения в суд с исковым заявлением о разделе финансового лицевого счёта, если такого согласия нет.
Вопрос «узаконения» одной из комнат разрешается в следующем порядке. Законодательством в ст. 252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право участника общей долевой собственности требовать выдела своей доли в натуре, помимо Гражданского кодекса РФ эту ситуацию регламентирует Постановление Пленума ВС РФ от 24.08.1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Пункт 12 данного Постановления указывает, что выдел участнику общей собственности на приватизированное жилое помещение, представляющее собой отдельную квартиру, принадлежащей ему доли допустим, если имеется техническая возможность передачи истцу изолированной части не только жилых, но и подсобных помещений (кухни, коридора, санузла и др.), оборудования отдельного входа. При отсутствии такой возможности суд вправе по просьбе истца определить порядок пользования квартирой. Таким образом, для выдела своей доли в натуре собственнику необходимо обратиться с исковым заявлением в суд, далее судом будет назначена экспертиза, которая определит возможность или невозможность выдела доли в натуре. Если выделение доли будет невозможно, суд по просьбе истца может определить порядок пользования квартирой. Также ст. 252 Гражданского кодекса РФ при невозможности выделения доли в натуре закрепляет право за выделяющимся собственником право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.
20. Какие документы нужны для оформления звания «Ветеран труда»? Куда обращаться? Стаж работы – 40 лет.
Звание "Ветеран труда Алтайского края" является формой поощрения граждан за многолетний добросовестный труд.
В первую очередь необходимо определиться с основаниями присвоения данного звания. Согласно ст. 2 Закона Алтайского края «О присвоении звания «Ветеран труда Алтайского края» звание присваивается следующим лицам:
1) имеющим страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии по старости, или трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет:
а) награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации;
б) удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации;
в) награжденным ведомственными знаками отличия в труде от имени органов государственной власти СССР, РСФСР или Российской Федерации;
2) имеющим трудовой стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин:
а) начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны;
б) награжденным от имени органов исполнительной и законодательной власти Алтайского края за отличия в труде;
в) награжденным почетной грамотой за отличия в труде от имени исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Алтайского края;
г) награжденным почетной грамотой за отличия в труде от имени исполкомов городских, районных Советов народных депутатов Алтайского края в период существования СССР и РСФСР.
д) награжденным за отличия в труде от имени центральных и краевых органов Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, Центрального союза потребительских обществ либо иных общественных организаций СССР, РСФСР;
е) имеющим поощрения за отличия в труде от имени юридических лиц, осуществляющих (осуществлявших) деятельность на территории Алтайского края, подтвержденные в установленном порядке.
Таким образом, в Вашем случае, кроме наличия трудового стажа работы не менее 35 лет (для женщин) соответствующими документами необходимо будет подтвердить и одно из дополнительных оснований для присвоения звания «Ветеран труда Алтайского края», перечисленных выше.
Сам порядок присвоения звания регулируется Положением о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Алтайского края», утвержденного Постановлением Администрации Алтайского края от 12 ноября 2007 г. в соответствии с которым заявление и документы, подтверждающие основания для присвоения звания, подаются в управление социальной защиты населения по месту жительства, т.е. в районную Администрацию.
При этом, документами, подтверждающими трудовой стаж, в том числе факт начала трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы ВОВ, являются трудовые книжки, а также справки, выданные территориальными органами Пенсионного фонда РФ в соответствии с действующим законодательством.
Факт наличия награды и иных поощрений подтверждается наградными документами, индивидуальными правовыми актами (приказы, распоряжения, справки архивных учреждений, записи в трудовой книжке или военном билете со ссылкой на приказ и на орган, от имени которого принято решение о награждении).
В случае отсутствия документальных свидетельств, факт наличия награды или иных поощрений за отличие в труде может быть подтвержден представлением общественной организации ветеранов муниципального района или городского округа Алтайского края по месту проживания или месту работы гражданина. Вместо подлинников необходимых документов можно представить их копии, заверенные нотариусами или территориальными управлениями социальной защиты населения.
Следовательно, какого-то общего списка документов в данном случае быть не может – в каждом конкретном случае он зависит от тех оснований, в соответствии с которыми лицо претендует на присвоение звания «Ветеран труда Алтайского края».
21. На даче соседи посадили сосну, которая в будущем будет создавать тень на моем участке. Правы ли они, сделав такую посадку? Могу ли я возразить им на юридических основаниях? Что я могу предпринять?
Права «дачников» на предоставленные им земельные участки закреплены Федеральным законом РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Земельным кодексом РФ. В соответствии с указанным законом, ведение садоводства, огородничества и дачного хозяйства может осуществляться в индивидуальном порядке либо в форме некоммерческого объединения. В последнем случае земельный участок может быть собственностью некоммерческого объединения или самих его членов. Объем Ваших прав на земельный участок зависит от того, на каком основании Вам предоставлен земельный участок. Однако, в любом случае, Вы имеете право вести на данном участке личное подсобное хозяйство, заниматься огородничеством и садоводством (это следует из целей предоставления таких участков).
В случае, если данные права нарушаются либо создается реальная угроза их нарушения, Вы имеете вправе требовать восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (ст. 60 ЗК). Требования возможно предъявить как непосредственно лицу, нарушающему Ваши права по использованию земельного участка, так и обратиться в суд за защитой указанных прав. Однако, обратите внимание, что при обращении за судебной защитой, Вам необходимо будет доказать нарушение либо реальность угрозы нарушения Ваших прав. Представляется, что в Вашем случае сам факт посадки сосны не свидетельствует о реальности такой угрозы.